Тип дела | Гражданские |
Инстанция | первая инстанция |
Суд | Кировский районный суд г. Омска (Омская область) |
Дата поступления | 28.12.2020 |
Дата решения | 31.05.2021 |
Категория дела | иные, связанные с наследованием имущества |
Судья | Беккер Т.А. |
Результат | Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН |
Судебное решение | Есть |
ID | 75dcbbfc-9a85-3fc9-8b0f-48efbfe1ac0c |
Дело № 2-400/2021
УИД: 55RS0001-01-2020-010494-39
З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
г. Омск 31 мая 2021 года
Кировский районный суд г. Омска в составе
председательствующего судьи Беккер Т.А.,
помощника Рийбе В.Н.,
при секретаре Левченко М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ФИО3 о признании права собственности в порядке наследования, исключении имущества из состава совместно нажитого имущества, признании не приобретшей право собственности,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратилась в Кировский районный суд города Омска с иском к ФИО3 о признании права собственности в порядке наследования, исключении имущества из состава совместно нажитого имущества, признании не приобретшей право собственности, в обоснование требований указав, что ДД.ММ.ГГГГ умер отец истца – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Истец является единственным ребенком умершего. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 составил завещание, которым завещал истцу все свое имущество, принадлежащее ему ко дню смерти, в том числе квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. После смерти ФИО2 истец обратилась к нотариусу ФИО8 с заявлением о принятии наследства. ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ состоял в браке с ФИО3 (далее – ФИО3, ответчик). В 2018 году между наследодателем и ответчиком ведение совместного хозяйства прекращено, ответчик сменила место жительства, а ДД.ММ.ГГГГ снялась с регистрационного учета, выехала из квартиры ФИО2 В период брака наследодателя с ответчиком ДД.ММ.ГГГГ приобретена спорная квартира, которая не является совместно нажитым имуществом, поскольку приобретена на добрачные денежные средства. На основании свидетельства о праве на наследство по закону от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 принадлежала квартира, расположенная по адресу: <адрес>Б, <адрес>, которая продана ДД.ММ.ГГГГ за денежные средства в размере 2 250 000 рублей, из которых 1 210 000 рублей – наличные денежные средства, 1 040 000 рублей – денежные средства, переведенные на счет наследодателя в ПАО Сбербанк. ДД.ММ.ГГГГ на счет наследодателя переведены наличные денежные средства в размере 385 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 765 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ наследодателю перечислены безналичные денежные средства в размере 1 040 000 рублей, которые были получены от продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>Б, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ наследодателем приобретена спорная квартира за денежные средства в размере 1 780 000 рублей, из которых 1 770 000 рублей списаны со счета ДД.ММ.ГГГГ, а денежные средства в размере 10 000 рублей перечислены ранее в качестве задатка. Спорная квартира не подлежит отнесению к совместно нажитому имуществу наследодателя и ответчика, поскольку брачные отношения прекращены между ними около 2 лет, а спорная квартира приобретена за счет добрачных денежных средств.
На основании изложенного, просила исключить из состава совместно нажитого имущества и признать ответчика не приобретшей право на супружескую долю в квартире, расположенной по адресу: <адрес>; признать за истцом право собственности на указанную квартиру; взыскать с ответчика в пользу истца госпошлину в размере 10 605,80 рублей.
Истец ФИО1 в судебное заседание не явилась, о месте и времени рассмотрения дела извещена надлежаще, представила письменной заявление в суд о рассмотрении дела в ее отсутствие.
Представитель истца – ФИО7, действующий на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования поддержал, просил удовлетворить.
Ответчик ФИО3, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, нотариус ФИО8 в судебное заседание не явились, извещены о времени и месте рассмотрения спора надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщили.
Исследовав материалы дела, суд установил следующее.
В соответствии со статьей 1119 Гражданского кодекса Российской Федерации завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса.
Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве.
Согласно пунктам 1 и 2 ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.
В силу статьи 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными данным кодексом.
В соответствии с п. 1 ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять.
Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства (ст. 1154 ГК РФ).
Согласно ст. 1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.
В соответствии с пунктом 2 указанной статьи признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
Пунктом 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 24.12.2020) в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности:
вещи, включая деньги и ценные бумаги (статья 128 ГК РФ);
имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм);
имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (пункт 1 статьи 1175 ГК РФ).
Как следует из пункта 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 24.12.2020), при разрешении вопросов об осуществлении права на обязательную долю в наследстве необходимо учитывать следующее:
а) право на обязательную долю в наследстве является правом наследника по закону из числа названных в пункте 1 статьи 1149 ГК РФ лиц на получение наследственного имущества в размере не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону, в случаях, если в силу завещания такой наследник не наследует или причитающаяся ему часть завещанного и незавещанного имущества не составляет указанной величины;
Пунктом 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 24.12.2020) предусмотрено, что в состав наследства, открывшегося со смертью наследодателя, состоявшего в браке, включается его имущество (пункт 2 статьи 256 ГК РФ, статья 36 СК РФ), а также его доля в имуществе супругов, нажитом ими во время брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства, если брачным договором не установлено иное (пункт 1 статьи 256 ГК РФ, статьи 33, 34 СК РФ). При этом переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. В этом случае все это имущество входит в состав наследства.
Положениями статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации (далее по тексту - СК РФ) и статьи 256 ГК РФ предусмотрено, что совместная собственность супругов возникает в силу прямого указания закона.
Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное (пункт 1 статьи 33 СК РФ).
К общему имуществу супругов согласно пункту 2 статьи 34 СК РФ относятся, в том числе, приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи (жилые и нежилые строения и помещения, земельные участки, автотранспортные средства, мебель, бытовая техника и т.п.); любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
В силу пункта 1 статьи 36 СК РФ имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью.
Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, составлено завещание №, в соответствии с которым он завещал ФИО1 все имущество, принадлежащее ему на дату смерти, в том числе квартиру, расположенную по адресу: <адрес>.
ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умер ДД.ММ.ГГГГ, после его смерти нотариусом ФИО8 открыто наследственное дело №. ФИО1 (дочь наследодателя) обратилась с заявлением о принятии наследства по завещанию, а ФИО3 с заявлением о принятии наследства по закону и заявлением о выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов в отношении ? доли квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.
Возражая против выдачи ФИО3 свидетельства о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, истец обратилась с настоящим исковым заявлением.
Согласно ст. 256 ГК РФ, ст. ст. 33, 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, независимо от того, на чье имя оно оформлено.
В соответствии с ч. 4 ст. 256 ГК РФ правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок такого раздела устанавливаются семейным законодательством.
Согласно ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце 4 пункта 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. N 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" не является общим совместным имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, полученное в дар или в порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши.
Из приведенных выше положений следует, что юридически значимым обстоятельством при решении вопроса об отнесении имущества к общей собственности супругов является то, на какие средства (личные или общие) и по каким сделкам (возмездным или безвозмездным) приобреталось имущество одним из супругов во время брака. Имущество, приобретенное одним из супругов в браке по безвозмездным гражданско-правовым сделкам (например, в порядке наследования, дарения, приватизации), не является общим имуществом супругов. Приобретение имущества в период брака, но на средства, принадлежавшие одному из супругов лично, также исключает такое имущество из режима общей совместной собственности.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 на основании свидетельства о праве на наследство по закону от ДД.ММ.ГГГГ выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>Б, <адрес> (л.д. 15).
Согласно свидетельству I-KH №, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ФИО3 заключен брак (л.д. 51).
Как следует из договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанная квартира продана ФИО2 за денежные средства в размере 2 250 000 рублей, из которых: сумма в размере 1 210 000 рублей оплачивается за счет собственных средств покупателя в момент подписания договора, сумма в размере 1 040 000 рублей оплачивается за счет кредитных денежных средств на счет продавца (л.д. 16).
В договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ содержится отметка о получении ФИО2 денежных средств в размере 1 210 000 рублей.
Остаток денежных средств по договору купли-продажи квартиры в размере 1 040 000 рублей зачислен на счет ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается справкой о состоянии вклада за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выданной ПАО «Сбербанк России» (л.д. 20).
Из указанной справки также следует, что ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО2 внесены денежные средства в размере 385 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 765 000 рублей.
Поскольку между продажей квартиры и внесением денежных средств на счет ФИО2 прошел незначительный период времени, исследованными доказательствами подтверждается факт наличия у ФИО2 достаточных денежных средств для внесения 1 150 000 рублей, а доказательства обратного в материалы дела не представлены, суд приходит к выводу, что денежные средства на общую сумму 2 190 000 рублей (1 150 000 рублей + 1 040 000 рублей) являются личным имуществом наследодателя.
Согласно договору купли-продажи, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 приобретена квартира, расположенная по адресу: <адрес>, за денежные средства в размере 1 780 000 рублей (л.д. 17).
Из содержания искового заявления и пояснений представителя истца следует, что в качестве задатка по указанному договору купли-продажи ФИО2 переданы продавцам наличные денежные средства в размере 10 000 рублей.
Согласно отчету об операциях по счету, выданным ПАО «Сбербанк России», ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств в размере 1 770 000 рублей перечислен ФИО2 на счет продавцов (л.д. 21).
С учетом приведенных норм процессуального права и установленных по делу обстоятельств, принимая во внимания наличие зарегистрированного брака между ФИО2 и ФИО3, суд приходит к выводу, что квартира, расположенная по адресу: <адрес>, приобретена за счет личных денежных средств наследодателя и не может быть отнесена к совместной собственности супругов.
В соответствии со статьей 218 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности на имущество, которое уже имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении имущества. В случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.
На основании ст. 1111 Гражданского кодекса Российской Федерации наследование осуществляется по завещанию и по закону.
На основании ст. 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.
Таким образом, закон связывает момент возникновения у наследника права собственности на наследственное имущество с моментом открытия наследства в случае, если наследство было принято в порядке и способами, установленными законом.
Статья 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает два способа принятия наследства.
Так, в силу п. 1 указанной статьи принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Пунктом 2 названной нормы признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
Исходя из разъяснений, содержащихся в п. 36 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу. В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 Гражданского кодекса Российской Федерации, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного статьей 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации. Наличие совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о фактическом принятии наследства.
В силу п. 1 ст. 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Доказательства фактического пользования, владения спорным объектом недвижимости в материалы дела ФИО1 представлены и лицами, участвующими в деле не опровергнуты. Завещание ФИО2 сторонами по делу не оспорено.
Оценив представленные в дело доказательства, суд находит требования истца законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.
Таким образом, спорная квартира подлежит исключению из состава совместно нажитого имущества ФИО2 и ФИО3, в связи с чем, исковые требования о признании ответчика не приобретшей право на супружескую долю в указанной квартире подлежат удовлетворению.
Поскольку ФИО1 приняла в установленный законом срок наследство, открывшееся после смерти ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умершего ДД.ММ.ГГГГ, принимая во внимание отсутствие в материалах дела сведений об иных наследниках умершего, суд признает за ФИО1 право собственности в порядке наследования по завещанию после смерти ФИО2 на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>.
Согласно части 1 статьи 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.
В связи с удовлетворением исковых требований, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 605,80 рублей.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Исковые требования ФИО1 удовлетворить.
Исключить из состава совместно нажитого имущества и признать ФИО3 не приобретшей право на супружескую долю в объекте недвижимости: квартире, расположенной по адресу: <адрес>, площадью 37,2 кв.м., кадастровый №.
Признать за ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения право собственности на объект недвижимости: квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, площадью 37,2 кв.м., в порядке наследования по завещанию после смерти ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., умершего ДД.ММ.ГГГГ.
Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО1 судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 10 605 руб. 80 коп.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, – в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья Т.А. Беккер
Мотивированное решение составлено 07.06.2021 года.
<данные изъяты> |